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我国的刑法和刑事诉讼制度
——全国人大常委会法制讲座第九讲讲稿


高铭暄一、刑法和刑事诉讼法的概念以及二者的
相互关系刑法和刑事诉讼法都是我国的基本法律,也是两部
关系最密切的刑事法典。弄清二者的概念及其关系,对于惩罚犯
罪,保护人民,保障国家安全和社会公共安全,维护社会主义社
会秩序,具有重要的意义。(一)刑法的概念刑法是
规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律,具体些说,也就是规定哪些
行为是犯罪和应负刑事责任,并给犯罪人以何种刑罚处罚的法律
。刑法有广义和狭义之分。广义刑法是指一切规定犯罪、刑事责
任和刑罚的法律规范的总和。它不仅仅指刑法典,还包括对刑法
典中局部内 容进行修改补充的决定或补充规定,如1998年12月2
9日全国人大常委会通过的《关于惩治骗 购外汇、逃汇和非法买
卖外汇犯罪的决定》;也包括非刑事法律中的刑事责任条款,如
1998 年12月29日全国人大常委会通过的《中华人民共和国证券法
》第十一章中有16个条文作了“ 构 成犯罪的,依法追究刑事责
任”的规定,此外还有“证券监督管理机构工作人员进行内幕交
易的,从重处罚”、“以暴力、威胁方法阻碍证券监督管理机构
依法行使监督检查职权的, 依法追究刑事责任”的规定。对刑法
典进行局部修改补充的决定或补充规定,理论上称为单 行刑法;
非刑事法律中的刑事责任条款,理论上称为附属刑法。所以,广
义刑法是由刑法典 、单行刑法和附属刑法组成的。狭义刑法则仅
指系统地规定犯罪、刑事责任和刑罚的刑法典 。在我国,即指1
979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过、1997年3
月14日第 八届全国人民代表大会第五次会议修订的《中华人民共
和国刑法》。修订的刑法包括总则、分则、附则三部分,
共15章,将1979年刑法的192个条文,增加到452个条文,其修改
幅度之大,涉及范围之广,在我国可谓空前。修订的刑法以邓小
平理论为指导,顺应时代的要求,贯彻依法治国、建设社会主义
法治国家的基本方略,从而大大推动了 我国刑事法治建设的进程
。修订的刑法的鲜明特色,主要体现在以下几个方面:第
一,实现刑法的统一性和完备性。这就是将1979年刑法实施17年
来由全国人大常 委会作出的有关刑法的修改补充规定和决定 (
即单行刑法),经研究修改后编入了修订的刑法,并将一些民事
、经济、行政等法律中“依照”、“比照”1979年刑法有关条文
追究刑事责任的 规定(即附属刑法),改写为修订的刑法的具体
条款。特别是将最高人民检察院当时拟制定 型、较为成熟的反贪
污贿赂法草案稿和中央军委曾提请全国人大常委会审议的惩治军
人违反 职责犯罪条例草案,经修改整合后编入修订的刑法分则第
八章(贪污贿赂罪)和第十章(军 人违反职责罪),此外还增设
了分则第七章危害国防利益罪。这样,就保证了修订的刑 法
体系的完整性和作用的权威性,比较圆满地实现了刑法的统一性
。修订的刑法根据社会主 义市场经济条件下刑法保护市场经济健
康发展和维护国家社会安定的实际需要,除了基本保 留1979年刑
法所设的罪名以及其后单行刑法和附属刑法所补充的罪名外,大
量充实了新的罪 种,其中不少是新型犯罪,如组织、领导、参加
恐怖组织罪,非法买卖、运输核材料罪,证 券内幕交易罪,洗钱
罪,侵犯商业秘密罪,煽动民族仇恨、民族歧视罪,非法侵入计
算机信 息系统罪,组织、领导、参加黑社会性质组织罪,等等。
根据本人统计,1979年刑法有130 个罪名,经修订保留了117个;
单行刑法和附属刑法增加了133个罪名,经修订保留了132个 ;修
订中又新设了164个罪名,因此修订的刑法总共有413个罪名。从
罪名数量增设情况来看 ,我国刑法确已相当完备。当然,也仅仅
是“相当完备”,并不意味着罪名就不能再增设了 。比如,199
8年12月29日全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买
卖外汇犯罪的 决定》,就增设了一个骗购外汇罪。1999年6月2日
国务院发布的《期货交易管理暂行条例》 中,有九处提到“构成
犯罪的,依法追究刑事责任”。然而刑法对期货犯罪问题尚未作
出明 确规定。显然这方面就有待于今后的补充。第二,贯
彻刑事法治原则和加强刑法保障功能。修订的刑法总则第一章在
显著位置上规定了罪刑法定原则、适用刑法人人平等原则和罪责
刑相适应原则,并废止了1979年刑法中的类推制度,这是我国刑
法修订中最引人瞩目的一个闪光点,也是表明我国刑法具有民主
性、科学 性、进步性和时代性的一个显著的标志。罪刑法定原则
的含义是:什么是犯罪,有哪些犯罪 ,各种犯罪构成条件是什么
,有哪些刑种,各个刑种如何适用,以及各种具体罪的具体量刑
幅度如何等,均由刑法加以规定。对于刑法分则没有明文规定的
犯罪,不得定罪处罚。概括 起来说,就是“法无明文规定不为罪
,法无明文规定不处罚”。适用刑法人人平等 原则的含 义是:
对任何人犯罪,不论犯罪人的家庭出身、社会地位、职业性质、
财产状况、政治面貌 、才能业绩如何,都应追究刑事责任,一律
平等地适用刑法,依法定罪、量刑和行刑。不允 许任何人有超越
法律的特权。罪责刑相适应原则的含义是:犯多大的罪,就应承
担多大的刑 事责任,法院也应判处其相应轻重的刑罚,做到重罪
重罚,轻罪轻罚,罪刑相称,罚当其罪 ;在分析罪重罪轻和刑事
责任大小时,不仅要看犯罪的客观社会危害性,而且要结合考虑
行 为人的主观恶性和人身危险性,把握罪行和罪犯各方面因素综
合体现的社会危害性程度,从而确定其刑事责任程度,适用相应
轻重的刑罚。刑法基本原则的确立,有助于坚持法治,摒 弃人治
;坚持平等,反对特权;讲求公正,反对徇私。这无论对刑事立
法还是刑事司法,都 具有重要的导向和制约作用。刑法基本原则
是依法治国、建设社会主义法治国家基 本方略在 刑法领域的集
中体现。贯彻刑法基本原则,既有利于保护社会,又有利于保障
人权。修订的 刑法除了明确规定三项基本原则外,还进一步规定
对未成年犯罪从宽处罚的原则; 强化对公 民正当防卫权利的保
护;设置了较为齐全的有关侵犯公民基本权利(包括人身权利、
民主权 利、劳动权利、财产权利、婚姻家庭权利等)犯罪的刑法
规范。这些都是加强刑法保护社会 和保障人权功能的表现。
第三,立足本国国情与适当借鉴国外先进经验相结合。修订的
刑法主要立足于我国还处在社会主义初级阶段这一基本国情,同
时也放眼国际上刑法改革的进步趋势,积极合理地借鉴国外有益
的立法经验。比如,扩大我国刑法对我国公民的域外管辖权,规
定“中华人民共和国 公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之
罪的,适用本法,但是按本法规定的最高刑为三 年以下有期徒刑
的,可以不予追究。”“中华人民共和国国家工作人员和军人在
中华人民共 和国领域外犯本法规定之罪的,适用本法。”(见第
七条)设立我国刑法的普遍管辖权原则 ,规定“对于中华人民共
和国缔结或者参加的国际条约所规定的罪行,中华人民共和国在
所 承担条约义务的范围内行使刑事管辖权的,适用本法。”(见
第九条)这表明我国作为国际 社 会的一员,是郑重的、负责任
的,既不放纵我国公民在国外胡作非为、实施犯罪,也决不容 忍
我国缔结或参加的国际条约所规定的任何罪行的发生。这些规定
适应了我国对外开放的新 形势,有利于加强国际合作,进一步发
挥我国在国际事务中的作用,从而为我国刑法增添了 现代色彩。
又如,借鉴国际上刑罚改革的经验,扩大了开放型刑罚——管制
和罚金的适用范 围 。1979年刑法中规定可以适用管制的罪种仅
有23个,修订的刑法已将其扩大适用于109个罪种。罚金是西方各
国刑法中适用率较高的一个刑种。在我国1979年刑法中,罚金作
为附加刑 ,主要附加于自由刑,适用于某些贪利性的犯罪,但也
规定可以独立适用于某些较轻的犯罪 。不过从整体而言,规定可
适用罚金的罪种不很多,只有23个,约占该法全部罪种的 17.7%
,其中可以独立适用罚金的只有14个。在修订的刑法中,情况大
有变化。虽然罚金仍属于附 加刑,主要是附加适用,但适用范围
已显著扩大,规定可适用罚金的罪种增至180个,约占 该法全部
罪种的43.5%,其中可以独立适用罚金的罪种增至84个,为1979
年刑法规定数的6倍 。再比如,根据对外开放和促进中国和平统
一的需要,并考虑到刑法罪名的科学性和司法实 践中的可操作性
,修订的刑法果断地将1979年刑法分则第一章反革命罪更名为危
害国家安全 罪,按照危害国家安全罪的性质对此类犯罪作了必要
的修改和调整。这也是我国刑法致力于 科学化和适应现代刑法通
例的重要举措。刑法是社会主义法律体系中的重要部门法
之一。刑法与其他部门法相比有两大显著特点:其一,刑法所保
护的社会关系的范围更具广泛性。刑法的调整对象不限于某一类
社会关系;任何一种社会关系只要受到犯罪行为的侵犯,均归入
刑法的调整范围。其二,刑法的强制性最 为严厉。其他部门法也
具有强制性,对于违法行为而言,它们可以说是“第一道防线”
;刑 法则充当“第二道防线”,它是针对违法行为情节严重已转
化成为犯罪行为,从而需要追究 其刑事责任,适用最为严厉的制
裁方法——刑罚。因此,从这个意义上说,刑法是其他部门 法的
保护法,没有刑法作后盾、作保障,其他部门法往往难以顺利地
得到贯彻实施。(二)刑事诉讼法的概念刑事诉讼法
是国家制定的有关刑事诉讼程序的法律规范的总称。它具体规定
了司法机关处理刑事案件的职权范围,应当遵守的基本原则和制
度,当事人和其他诉讼参与人的诉讼权利与义务,以及刑事案件
的立案、侦查、起诉、审判和执行等具体诉讼程序和制度。刑事
诉讼法 也有广义和狭义之分。广义刑事诉讼法不仅仅指刑事诉讼
法典,还包括其他一切与刑事诉讼 有关的法律规范,如人民法院
组织法、人民检察院组织法、律师法等法律中有 关刑事诉讼程序
的规定。狭义刑事诉讼法则仅指系统地规定刑事诉讼程序的法典
。在我国, 即指1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会
议通过、1996年3月17日第八届全国人 民代表大会第四次会议以
作出修改决定的方式予以修正的《中华人民共和国刑事诉讼法》
。 修正后的刑事诉讼法与原刑事诉讼法相比,条文由164
条增加到225条;从内容上看,除附带民事诉讼,期间、送达,死
刑复核程序三章未作改动外,其他编章都作了重要的修改补充。
概括而言,其主要的修改补充内容有:第一,完善刑事诉讼
法的目的任务,增补刑事诉讼法的基本原则。比如,明确指出保
证刑法的正确实施是刑事诉讼法的目的;在任务的规定中增加保
护公民“财产权利”的内容;增补司法机关依法独立行使职权的
原则;增补人民检察院对刑事诉讼实行法律监督的原则(为贯 彻
此项原则,还根据不同诉讼阶段规定了具体的监督职权和手段)
;增补“未经人民法院依 法判决,对任何人都不得确定有罪”的
原则。第二,为使公检法机关依法各司其职,对立案管辖
范围作了适当调整。比如,将人民检察院直接受理的案件范围,
限定为国家工作人员利用职权进行的几种特定的犯罪(如贪污贿
赂罪,渎职罪,国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑
讯逼供、报复陷害、非法搜查等 犯罪,见刑事诉讼法第十八条第
二款);扩大人民法院直接受理的自诉案件范围,除“告诉 才
处理的案件”、“被害人有证据证明的轻微刑事案件”外,还特
别规定“被害人有证据证明 对被告人侵犯自己人身、财产权利的
行为应当依法追究刑事责任,而公安机关或者人民检察 院不予追
究被告人刑事责任的案件”,被害人有权直接向法院起诉(见刑
事诉讼法第一百七 十条);删除原刑事诉讼法第十八条中的上级
人民法院“也可以把自己管辖的第一审刑事案 件交由下级人民法
院审判”的规定,也即上级法院对依法应当由自己管辖的案件,
必须自己 审判,不得随意下放。第三,健全辩护制度,律
师提前介入。原刑事诉讼法第一百一十条规定,人民法院至迟在
开庭七 日以前告知被告人可以委托辩护人。由于被委托为辩护人
的律师介入诉讼的时间太晚,往往 来不及充分准备辩护意见,以
致影响辩护职能的正常发挥。依照修正后刑事诉讼法的规定, 律
师可以在人民检察院审查起诉阶段介入诉讼进行辩护(见第三十
三条)。进入审判阶段, 如果 被告人由于经济困难或者其他原
因没有委托辩护人的,人民法院可以为其指定辩护律师;被 告人
是盲、聋、哑或者未成年人以及可能被判处死刑而没有委托辩护
人的,人民法院应当为 其指定辩护律师(见第三十四条)。此外
,犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取 强制措施之日
起,可以聘请律师为其提供法律咨询、代理申诉、控告,以及在
被逮捕的情况 下可以聘请律师为其申请取保候审(见第九十六条
)。第四,将被害人规定为诉讼当事人,提高被害人的诉
讼地位,扩大被害人的诉讼权利。刑事诉讼法第八十二条第(二)
项将被害人列为当事人之一,从而使其享有当事人的诉讼权利。
例如,有 申请回避权;在审查起诉阶段,有委托诉讼代理人之权
;在法庭上有陈述权、发问权、辨认 物证权、发表意见权、申请
权、辩论权、阅读庭审笔录权,等等。第五,完善强制措
施,取消收容审查。我国刑事诉讼法规定的强制措施有拘传、取
保候审、监视居住、拘留和逮捕五种。但原来的某些规定不够完
善,如把“对主要犯罪事实已经查清 ”作为逮捕的一个基本条件
,把“罪该逮捕”作为采用拘留的一个基本条件,脱离现实,很
难办到。公安机关为规避这些规定,常常转而采用“收容审查”
。“收容审查”并非刑事诉 讼法规定的强制措施,却在实践中普
遍使用,造成了法制上的混乱,影响不好,反映强烈。 修改刑事
诉讼法时,将上述“对主要犯罪事实已经查清”改为“有证据证
明有犯罪事实”, 加上原规定就有的“可能判处徒刑以上刑罚”
和“采取取保候审、监视居住等方法 尚不足以 防止发生社会危
险性”两个条件,即可执行逮捕。这样比较切合实际,便于执行
。对拘留则 删除“罪该逮捕”的前提条件,把原来收审的对象纳
入拘留范围,并适当延长拘留时限,这 样就使“收容审查”再无
存在必要了。此外,对于取保候审、监视居住制度也加以完善,
增 强了可操作性。第六,坚持互相制约,废除免予起诉制
度。所谓“免予起诉”,就是由人民检察院认定行为人有罪而又
不向人民法院起诉的一种独特制度。这种制度曾被我国1979年刑
事诉讼法所规定。实践证明,这种制度不符合公检法三机关互相
制约的原则,侵犯法院的审判权;侵犯当事 人的诉讼权利,尤其
是犯罪嫌疑人的辩护权。特别是检察院对自行立案侦查的案件,
又自行 决定免予起诉,集侦查、控诉与裁决于一身,一包到底,
缺乏监督制约,难免造成滥用免诉 权的现象,或者将无辜者定成
有罪,或者将本应被判刑者免除了刑罚。这些都有损执法的严 肃
性。修正后的刑事诉讼法,废除免予起诉制度,同时扩大“不起
诉”的范围,授权人民检 察院“对于犯罪情节轻微,依照刑法规
定不需要判处刑罚或者免除刑罚的”,可以作出不起 诉决定(见
第一百四十二条第二款)。第七,改革审判方式,废止先定
后审。我国原来实行的刑事审判方式,存在种种缺陷。其一,只
有在“犯罪事实清楚、证据充分”之后才能决定开庭(见原刑事
诉讼法第一百零八条),致 使“开庭审判”流于形式;其二,合
议庭的职责权限不明确,往往是先由审判委员会对案件 讨论决定
后再交付合议庭审判,此即所谓“先定后审”,也容易使审判走
过场;其三,法官 在开庭审判时包揽事务过多,如讯问被告人、
出示犯罪证据、宣读未出庭的证人证言等,这 等于法官替检察官
承担指控犯罪的举证责任,影响法官本身客观、冷静、公正地思
考问题; 其四,由于“先定后审”、先入为主,常使被告人及其
辩护人处于非常不利地位,辩护律师 的作用相当微弱,甚至“你
辩你的,我判我的”,辩与不辩一个样。以上这些缺陷,严重影
响司法公正,亟需加以改革。修正后的刑事诉讼法针对上述缺陷
,作了不少改革性的规定。 首先,将原来规定的开庭前的实质性
审查改为程序性审查。对于公诉案件,只要“起诉书中 有明确的
指控犯罪事实并且附有证据目录、证人名单和主要证据复印件或
者照片的”,人民 法院就应当开庭审判(见第一百五十条)。至
于犯罪事实是否清楚,证据是否确实、充分, 则一 律在法庭上
审查决定。其次,强化合议庭的职能作用,理顺合议庭与审判委
员会的关系。刑事诉讼法第一百四十九条明确规定:“合议庭开
庭审理并且评议后,应当作出判决。”这说 明刑事 案件的判决
权属于合议庭,强调合议庭在审判中的决定作用。同时规定,“
对于疑难、复杂 、重大的案件,合议庭认为难以作出决定的,由
合议庭提请院长决定提交审判委员会讨论决 定。”这说明合议庭
对是否提交审判委员会讨论有建议权,院长则有决定权,改变原
刑事诉 讼法第一百零七条规定的建议权与决定权都在院长手里的
做法。从以上修改补充的内容来看,修正后的刑事诉讼法
和修订的刑法一样,是沿着民主化、法治化、科学化和现代化的
方向迈出了重大步伐的。刑事诉讼法在国家法律体系中同
样占有重要的地位。只要社会上有犯罪存在,就必然要有追究犯
罪和惩罚犯罪的刑事诉讼活动存在。在倡导公力救助的法治国家
,刑事诉讼对于恢复被犯罪破坏的法律秩序具有不可取代的作用
。同时,由于刑事诉讼作为一种国家活动,涉及到 国家和公民之
间的关系,几乎宪法规定的有关公民的政治权利、人身权利和财
产权利,在刑 事诉讼中都会涉及到,这样,刑事诉讼法作为调整
国家同公民关系的法律也有其独特的法律 价值。刑事诉讼
法对于规范刑事诉讼活动的正确进行,提高办案效率,保证办案
质量,起着特殊的重要作用:其一,它有利于保证公安机关、检
察机关、审判机关正确行使自己的职权,分工负责,互相配合,
互相制约,准确有效地执行法律,提高办案质量和效率,防止滥
用职权和 个人专横,避免出现差错,即使发生了差错,也能通过
必要的机制,及时予以发现和纠正。 其二,它有利于保障当事人
及其他诉讼参与人的合法权益,使他们正确地行使诉讼权利,承
担诉讼义务,充分发挥他们在刑事诉讼中的积极作用。其三,它
有利于发挥广大群众参与刑 事诉讼活动的主动性和积极性,通过
刑事诉讼,密切专门机关同广大群众的联系,更好地发 挥刑事诉
讼的社会效果。(三)刑法与刑事诉讼法的相互关系
刑法与刑事诉讼法的相互关系,概括说就是:刑法是实体法,刑
事诉讼法是程序法,二者相互依存,缺一不可。将法律分为实体
法和程序法,这是国际上普遍认同的一种分类。实体法是指规定
实质性的权利和义务的法律;程序法则是规定程序性权利和义务
的法律。刑法属于 刑事实体法,解决的是刑事诉讼中的实质问题
,即行为人的行为是否构成犯罪,如果构成犯 罪,如何确定其刑
事责任,是否给予以及如何给予刑罚处罚的问题。刑事诉讼法属
于刑事程 序法,解决的是刑事诉讼的程序问题,即如何进行立案
、侦查、起诉、审判,如何收集和运 用证据来证明是否存在犯罪
事实、犯罪是重是轻,以及对生效的判决、裁定如何交付执行等
等问题。对于国家追究和惩罚犯罪的活动来说,刑法与刑事诉讼
法具有内容与形式、目的与 方法的辩证统一的关系。刑事诉讼法
是保证刑法正确实施的,我国刑事诉讼法第一条开宗明 义地就表
达了这一点。关于刑事诉讼法对刑法正确实施所起的保证作用,
主要表现在以下几 个方面:第一,刑事诉讼法为刑法的正
确实施,设计、提供了组织机制。刑事诉讼法规定,公安机关、
人民检察院和人民法院是进行刑事诉讼,以体现国家行使刑罚权
的专门机关。其中,公安机关行使侦查权;人民检察院行使批准
逮捕权、公诉权、对直接受理案件的侦查权以及法律 监督权;人
民法院行使审判权。这样就使刑法的实施有了专门机关承担,不
致因无人管事而 成为一纸空文。第二,刑事诉讼法为刑法
的正确实施,设计、提供了防错机制。刑事诉讼实际上是一种认
识过程。为了避免认识错误的发生,就必须有一套机制加以保证
。为此,刑事诉讼法规定了人民法院、人民检察院依法独立行使
职权原则;公检法三机关分工负责、互相配合、互相制约 原则;
人民检察院依法对刑事诉讼实行法律监督原则;以事实为根据、
以法律为准绳原则; 对一切公民在适用法律上一律平等原则;保
障诉讼参与人的诉讼权利原则等;规定实行回避 制、辩护制、陪
审制等;同时对证据的收集、运用规定了一系列科学规则。这些
规定,为司 法机关准确查明事实、正确运用刑法提供了制度保证
。第三,刑事诉讼法为刑法的正确实施,设计、提供了纠
错机制。仅有一套防错机制,仍然难以完全避免错误的发生,这
就同时需要有一套纠错机制。按照刑事诉讼法的规定,整个刑事
诉讼由立案、侦查、起诉、审判、执行等相互独立又彼此联系的
阶段组成,前一阶段发生的 错误,可以通过后一阶段得以纠正。
比如,侦查中的错误,可以通过审查起诉来纠正;起诉 中的错误
,可以通过法庭审判来纠正;一审的错误,可以在二审程序中纠
正;生效 判决、裁 定的错误,可以通过再审程序予以纠正,如
此等等。这样就使得冤假错案,最终能获得纠正。第四,刑
事诉讼法为刑法的正确实施,设计、提供了效率机制。“时间就
是金钱,效率就是生命。”这是人们在改革开放以后经常使用的
一句谚语。对刑事诉讼中的当事人来说,不仅希望案件结果公正
,而且希望案件能及时解决,以早日摆脱讼累,解除肉体和精神
上的痛苦 。对国家来说,及时惩罚犯罪分子或者及早还无辜者以
清白,才能产生最佳的社会效果。因此,案件的及时解决是正确
实施刑法的必然要求。刑事诉讼法通过科学的设计,规定出一系
列相关的制度,以保证刑法的高效实施。比如期限制度、简易程
序制度、自诉案件的调解制 度等,就直接发挥着这方面的作用。
由此可见,刑事诉讼法与刑法的关系的确非同一般。如果
不通过刑事诉讼程序揭露犯罪、证实犯罪、查获犯罪人,刑法规
定的定罪量刑的内容就无从实现。反之,如果没有刑法对定罪量
刑的规定作为根据,刑事诉讼法就失去存在的目标,成为无内容
的空洞形式。在此,不禁 使我们回忆起马克思有一段描述诉讼程
序与实体法关系的经典名言:“审判程序和法(这里 是指实体法
——引者注)二者之间的联系如此密切,就像植物的外形和植物
的联系,动物的 外形和血肉的联系一样。审判程序和法律应该具
有同样的精神,因为审判程序只是法律的生 命形式,因而也是法
律的内部生命的表现。”(《马克思恩格斯全集》,第1卷,第1
78页。 )马克思把实体法和程序法的关系比喻为生命和生命形式
的关系。刑事诉讼法离开刑法,就 等于没有生命;反之,刑法离
开刑事诉讼法,生命无从运转,也就自然停息了。所以,二者 谁
也离不开谁。法学界很多人把二者合称为刑事法,我们认为是非
常妥切的。二、刑法的基本范畴犯罪、刑事责任和刑
罚,是刑法的三个基本范畴。这三者的关系是:犯罪决定刑事责
任,刑事责任决定刑罚。换句话说,没有实施犯罪,就不负刑事
责任,从而也不受刑罚处罚。下面 ,就这三个基本范畴,略作一
些解说。(一)犯罪的概念和构成要件我国刑法第十
三条规定:“一切危害国家主权、领土完整和安全,分裂国家、
颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度,破坏社会秩序和
经济秩序,侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产,侵犯公
民私人所有的财产,侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利
,以及 其他危害社会的行为,依照法律应当受刑罚处罚的,都是
犯罪,但是情节显著轻微危害不大 的,不认为是犯罪。”这个定
义是对我国社会上形形色色犯罪所作的科学概括,它是我们认 定
犯罪,划分罪与非罪界限的基本依据。大家知道,人有各
种各样的行为:有高尚的行为,英雄的行为,正当的行为,合法
的行为; 也有错误的行为,不道德的行为,违反纪律的行为,违
法的行为乃至犯罪的行为。犯罪是人的一种行为。这种行为与人
们的一般行为有什么不同呢?它有什么特征呢?根据上面所引的
刑法第十三条的规定可以看出,犯罪这种行为具有以下三个基本
特征:第一,犯罪是危害社会的行为,即具有一定的社会
危害性。行为具有一定的社会危害性,是犯罪最本质最基本的特
征。所谓社会危害性,也就是犯罪行为对我们社会主义社会所具
有的 危害性。在社会主义社会,由于人民当家作主,国家和人民
的利益是完全一致的,所以讲犯 罪的社会危害性,也就是指对国
家和人民利益的危害性。犯罪的本质就在于它危害 了国家和 人
民的利益,危害了社会主义社会。如果某种行为根本不可能给社
会带来危害,我们的法律 就没有必要把它规定为犯罪,也不会对
它进行刑罚处罚。某种行为虽然有一点危害性,但是 情节显著轻
微危害不大,也不认为是犯罪。例如小偷小摸,数额很小,不能
当作盗窃罪;与邻居吵架,沉不住气,动手打了对方,但没有打
伤,或者伤很轻微,这种行为是错误的,应 当批评教育甚至给予
必要的处分,但不能当作故意伤害罪。由此可见,没有社会危害
性,就 没有犯罪;社会危害性没有达到相当的程度,也不构成犯
罪。第二,犯罪是触犯刑律的行为,即具有刑事违法性。违
法行为有各种各样的情况,有的是违反民事法律、经济法律、法
规,叫民事违法行为、经济违法行为;有的是违反行政法律、法
规,叫行政违法行为。犯罪也是违法行为,但不是一般违法行为
,而是违反刑法、触犯刑律 的行为,是刑事违法行为。违法并不
都是犯罪,只有违反刑法的才构成犯罪。例如盗窃、诈骗少量财
物,属于违反治安管理处罚条例的行为;只有盗窃、诈骗公私财
物数额较大的,才构成刑法中的盗窃罪、诈骗罪。一般的假冒注
册商标,属于违反商标法的行为;而假冒注册 商标情节严重的,
则构成刑法中的假冒注册商标罪。一般的干涉婚姻自由,属于违
反婚姻法的行为;而暴力干涉婚姻自由,则是刑法所禁止的犯罪
行为。如此等等。可见,只有社会危害行为触犯了刑律的时候,
才构成犯罪。行为的社会危害性是刑事违法性的基础;刑事违法
性是社会危害性在刑法上的表现。只有当行为不仅具有社会危害
性,而且违反了刑法,具有刑事违法性,才能被认定为犯罪。
第三,犯罪是应受刑罚处罚的行为,即具有应受惩罚性。任何
违法行为,都要承担相应的法律后果。民事违法行为要承担民事
责任,如赔偿损失、返还财产、支付违约金等。行政违法行为要
受行政处罚如罚款、行政拘留等,以及行政处分如警告、记过、
降职、撤职、留用察 看、开除公职等。对于违反刑法的犯罪行为
来说,则要求承担刑罚处罚的法律后果。因此, 应受刑罚处罚也
是犯罪的一个基本特征。犯罪的以上三个基本特征是紧密
结合的。这三个基本特征是任何犯罪都必然具有的。而其他违法
行为则不具备这样三个基本特征。对其他违法行为来说,社会危
害性虽然也有一些,但没有达到像犯罪这样严重的程度;它们并
不触犯刑律;也不应受刑罚处罚。所以,这三个基 本特征也就把
犯罪与不犯罪、犯罪与其他违法行为区别开来了。构成犯
罪需要具备法律所规定的一系列主客观要件,这些要件称之为犯
罪构成要件,这些要件的有机统一就叫做犯罪构成。比如,依照
刑法第二百六十三条的规定,构成抢劫罪必须是:(1) 使用了
暴力、胁迫或者其他手段;(2)抢了公私财物;(3)行为人是
达到刑事责任年龄、 具有刑事责任能力的人;(4)主观上有抢
劫的故意。这几个要件综合在一起,就是抢劫罪 的犯罪构成。又
比如,刑法第三百九十七条规定的玩忽职守罪,它的构成要件是
:(1)行 为人是国 家机关工作人员;(2)该人员不履行或者
不正确履行自己的职责;(3)由此而使公共财产 、国家和人民
利益遭受重大损失;(4)主观上对造成这种重大损失不是故意的
,而是出于 过失。这几个要件综合在一起,就是玩忽职守罪的犯
罪构成。我国刑法分则规定有十类犯罪 ,每类犯罪又分为多寡不
等的具体罪,现行刑法总共有414种具体罪,每种罪都有它自己的
犯罪构成。比如背叛国家罪,间谍罪,放火罪,爆炸罪,信用证
诈骗罪,骗购外汇罪,故意 杀人罪,强奸罪,抢劫罪,盗窃罪,
诈骗罪,贪污罪,受贿罪,聚众斗殴罪,等等等等,它 们的具体
犯罪构成都是不一样的。但是,概括起来说,任何一种犯罪的成
立都必须具备四个 方面的构成要件,即犯罪客体、犯罪客观方面
、犯罪主体、犯罪主观方面的构成要件。这四个方面用来分析犯
罪,所回答的问题就是:侵犯了什么?怎样侵犯的?谁侵犯的?
由于什么 侵犯的?分析犯罪构成,不外乎从这四个方面去分析查
明构成要件。犯罪客体是指刑法所保护而为犯罪所侵犯的
社会主义社会的社会关系。比如盗窃罪的犯罪客体,就是公共财
产或公民私人财产所有权;故意杀人罪的犯罪客体,就是他人的
生命权利。 犯罪客观方面是指犯罪活动的客观外在表现,
主要即指危害社会的行为及其所造成的危害结果。比如盗窃罪的
客观方面表现为秘密窃取公私财物的行为,其结果是破坏了公私
财产所有权关系;故意杀人罪的客观方面表现为非法剥夺他人生
命的行为,其结果是使他人的生命权 利丧失了。犯罪主体
是指达到法定责任年龄、具有责任能力、实施危害社会行为的人
。比如盗窃罪的主体,必须是年满16周岁、有责任能力的人;故
意杀人罪的主体,必须是年满14周岁、有责任能力的人。有的犯
罪构成还要求是特殊的主体,如国家工作人员、国家机关工作人
员、司法 工作人员等。比如贪污罪、受贿罪,其主体是国家工作
人员;滥用职权罪、玩忽职守罪,其 主体是国家机关工作人员;
刑讯逼供罪、私放在押人员罪,其主体是司法工作人员。
犯罪主观方面是指犯罪主体对他所实施的行为的危害结果所抱的
心理态度,也即指故意或者过失。比如盗窃罪的主观方面具有窃
取公私财物的犯罪故意;故意杀人罪的主观方面具有非法剥夺他
人生命的犯罪故意。我国刑法规定的犯罪,绝大多数都是故意犯
罪,只有少数几种 罪是过失犯罪,如失火罪、过失致人死亡罪、
交通肇事罪、重大责任事故罪、玩忽职守罪等 。在故意犯罪当中
,有的犯罪构成还要求具备特定的犯罪目的。如破坏生产经营罪
,主观方 面必须具有泄愤报复或者其他个人目的。形形色色
的犯罪构成要件,归纳起来无非就是这四个方面的要件。
刑法规定犯罪构成有着重大的意义:第一,为追究犯罪人的刑事
责任提供根据;第二,为划分罪与非罪、此罪与彼罪的界限提供
标准;第三,为无罪的人不受非法追究提供法律保障。 因此,严
格按照刑法规定分析犯罪构成,这是社会主义法治原则所要求的
。(二)刑事责任的概念和基本特征刑事责任是指行
为人对其实施犯罪所引起的刑罚后果能提供衡量标准的、体现国
家对行为人否定评价的刑事实体性义务。刑事责任是介于犯
罪和刑罚之间的桥梁和纽带。它的功能就在于对犯罪和刑罚的关
系起着调节的作用。一个人实施刑法所规定的犯罪,即其行为具
备了刑法中的某种犯罪构成,他就应当负刑事责任。犯罪的实施
与否决定刑事责任的存在与否,犯罪事实连同犯罪人的罪前表现
和罪后态度在内综合反映出的社会危害性程度决定着刑事责任的
程度。可见,刑事责任产生 于犯罪,是犯罪引起的必然效应。刑
事责任既是犯罪的效应,又是刑罚的先导。刑罚是刑事 责任的主
要实现方式。罪—责—刑的逻辑结构,乃是整个刑法内容的缩影
。认定犯罪—确定 责任—决定刑罚,完整地反映了办理刑事案件
的步骤和过程。刑事责任与其他法律责任的区别是:
第一,基础不同。被追究刑事责任的行为只能是犯罪行为,其社
会危害性比被追究其他法律责任的行为的社会危害性大。也就是
说,刑事责任只能由实施犯罪的人承担,而不能由任何其他人承
担。罪责自负、反对株连是我国刑法的一项重要的原则。这个原
则要求,只有参与 实施犯罪的人,才能成为刑事责任的主体,其
他没有参与实施犯罪的人,不论他与犯罪人的 关系如何,都不能
令他负担刑事责任。第二,程序不同。行为人是否承担刑
事责任,只能由国家司法机关按照刑事诉讼程序来决定。其他法
律责任,则不是通过刑事诉讼程序决定的。确定是否承担刑事责
任,主要是国家审判机关的任务,但这不是绝对的。在某些情况
下,公安机关、检察机关也可以解决刑事责任 问题。例如,根据
刑事诉讼法第十五条的规定,当出现犯罪已过追诉时效期限的情
况,或 者发生犯罪嫌疑人死亡的情况,公安机关、检察机关就应
当作出不追究刑事责任或不起诉的 决定。根据刑事诉讼法第一百
四十二条的规定,对于依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除 刑
罚的犯罪嫌疑人,人民检察院可以作出不起诉的决定。第
三,后果不同。对负刑事责任的人往往随之而来的是给予刑罚处
罚,这是最严厉的国家制裁方法。它不仅可以剥夺被判刑人的财
产,还可以剥夺其人身自由、政治权利,甚至可以剥夺其生命。
其他法律责任都不会引起刑罚处罚这种严厉的法律后果。
综上所述,刑事责任具有以下基本特征:第一,强制性。
刑事责任是一种由犯罪行为所引起的法律效应,是一种强制犯罪
人向国家承担的法律责任。第二,严厉性。刑事责任是一
种性质最为严重、否定评价最为强烈、制裁后果最为严厉的法律
责任。第三,专属性。刑事责任只能由犯罪的个人和单位
承担,具有专属性,不可转嫁,不能替代。第四,准据性
。刑事责任是犯罪案情事实的综合反映,也是刑法规范的现实化
。刑事责任为人民法院判处刑罚提供根据和衡量标准。刑事责任
一经确定,犯罪人和被害人均不能自行变更,也不容许“私了”
。(三)刑罚的概念和适用目的刑罚是统治阶级惩罚
犯罪的一种制裁方法。我国的刑罚就是人民法院代表人民民主专
政的国家对犯罪分子所适用的制裁方法。我国的刑罚分为
主刑、附加刑。主刑就是只能独立适用,不能附加于其他
刑种适用的刑罚。我国刑法规定的主刑有:管制、拘役、有期徒
刑、无期徒刑、死刑。附加刑就是作为主刑的补充而附加适
用,但也可以独立适用的刑罚。我国刑法规定的附加刑有:罚金
、剥夺政治权利、没收财产。此外,对于犯罪的外国人,可以独
立适用或者附加适用驱逐出境,这实际上也属于附加刑。
我国刑罚就是通过有主有从、互相配合,有轻有重、互相衔接的
设计方式,形成了严整的体系。在这个体系中,每个刑种都有它
特定的内容和作用。刑种的多样性,是为了适应犯罪性质和情节
的多样性,便于体现惩办与宽大相结合的政策,实行区别对待的
原则。所以,这些 刑种是切合我国同犯罪作斗争的实际需要的。
刑罚是对犯罪分子某种利益的剥夺,如剥夺其自由,剥夺
其政治权利,剥夺其财产等。所以刑罚对被判刑人必然造成痛苦
,造成精神上、心理上的巨大压力,这是刑罚的属性。正是这个
属性,使刑罚发挥惩罚、惩治和威慑的作用。同时,刑罚还包含
有谴责的因素,它是对犯 罪分子及其行为的否定评价,是国家对
于他干了犯罪这种坏事的一种严厉谴责。由于刑罚谴 责某种犯罪
行为和实施这种行为的人,遂使人们意识到犯罪的事干不得,走
犯罪的道路对不起国家、对不起人民,所以这种谴责又是一种教
育。社会主义性质的刑罚是惩罚和教育的辩 证统一。惩罚和教育
都是我国刑罚的内容属性。单纯的惩罚和脱离惩罚的单纯的教育
都不是刑罚。国家对犯罪分子适用刑罚的根本目的是预防
犯罪,包括特殊预防和一般预防。而惩罚和教育是达到刑罚目的
的手段。特殊预防就是预防犯罪分子本人再犯罪。人民法
院对犯罪分子的判刑,除了极少数罪行极其严重非杀不可的依法
判处死刑外,对其他犯罪分子,主要是通过惩罚和教育,把他们
改造成为去恶从善、悔罪自新、遵守法纪、自食其力的新人,化
有害为无害,化消极因素为积极因 素。我国对罪犯改造工作的实
践证明,多数犯罪分子通过惩罚和教育,是能够认识到犯罪的 危
害性以及自己犯罪的社会根源和思想根源的。一般预防就
是通过对犯罪分子适用刑罚,警戒社会上那些不稳定分子,即有
可能犯罪的分子 ,防止他们以身试法,走上犯罪的道路。这就是
我们通常说的“杀一儆百”、“以儆效尤”的意思。为什么人民
法院有时选择典型案件,大张旗鼓地公开宣判呢?为什么宣判罪
犯死刑 立即执行要出布告呢?主要就是为了警戒和震慑少数不稳
定分子,以达到一般预防的目的。 通过对犯罪分子适用刑罚,也
可以使广大人民群众增强法制观念,提高警惕性和同犯罪作斗 争
的积极性。司法机关只有充分地、广泛地依靠群众,同他们一道
展开对犯罪的斗争,才能 够达到有效地预防犯罪的目的。
三、刑事诉讼证据及其种类证据在刑事诉讼中具有极其重要
的意义。要实现刑事诉讼法的任务,做到准确地惩罚犯罪,保障
无罪的人不受刑事追究,既不放纵犯罪,又不冤枉好人,这就需
要调查研究,收集证据,用证据说话。证据是正确进行刑事诉讼
活动的事实根据。刑事诉讼中从立案、侦查、起诉 到审判,每一
个诉讼阶段和诉讼程序,都离不开运用证据。如果不解决证据问
题,刑事诉讼 就难以继续进行。不论是处理什么案件,要想查明
案件事实,弄清犯罪嫌疑人、被告人是有 罪还是无罪,犯罪的性
质、情节和对于社会的危害程度如何,除了调查研究证据之外,
再没 有其他办法。由此可见,刑事诉讼证据是正确认识案情的基
础;是正确定罪量刑的依据;是 迫使犯罪分子坦白交代、认罪悔
罪的有力武器;是保护公民合法权益不受侵犯,防止冤假错 案发
生的重要保证;也是教育广大群众提高对犯罪的认识,增强同犯
罪分子作斗争的信心和 勇气的有效手段。我国刑事诉讼法
第四十二条规定:“证明案件真实情况的一切事实,都是证据。
”刑事诉讼证据具有三个基本属性:一是客观性。任何犯
罪行为都是在一定的时间、地点、条件下进行的。一个人在实施
犯罪的过程中,总要与周围的事物发生联系,从而不可避免地会
留下一些反映犯罪活动的痕迹和物品,或者为被害人、证人等所
耳闻目睹。这些都是不依人们意志为转移的客观存在。无论司 法
人员是否认识到,它们都是始终存在的。相反,如果不是客观事
实,而是主观推测或虚幻 的东西,如猜想、幻觉、作梦、迷信观
念等,都不能作为证据。二是关联性。作为证据的客观事
实,必须同案件事实有某种联系,能够根据它来了解案件的某一
部分或某些方面的真实情况。同案件事实没有任何联系的客观事
物,不能反映案件的性质或者情节,说明不了案件的任何问题,
是不能成为证据的。三是合法性。刑事证据只能由侦查、
检察、审判人员依照法定程序收集,或者由辩护律师及自诉人等
依法提供。法律严禁司法人员对犯罪嫌疑人、被告人实行刑讯逼
供;使用暴力逼取证人证言;以威胁、引诱、欺骗以及其他非法
的方法收集证据。一切用非法方法获取的所谓 证明材料,都不能
成为刑事诉讼中的证据,尤其不能作为定案的根据。司法人员只
有依照法 定程序来收集证据、审查和运用证据,才能具有法律效
力。以上三点,就是刑事诉讼证据不同于其他事物的质的
规定性。要确认某一证据事实是否可信、可用,能不能作为定案
的根据,就要看它是否同时具备这三个属性。这是保证办案质量
的要害和关键。作为刑事诉讼证据的客观事实,可以通过
人的叙述反映出来,也可以体现在一定的物品上。通过人的叙述
反映出来的客观事实,称为人证;通过物品体现出来的客观事实
,称为物证。就证据的表现形式来说,各种各样的证据,不是属
于人证,就是属于物证。当然,这是粗线 条的说法。如果具体一
点说,依据我国刑事诉讼法的规定,证据有下列七种:(
一)物证、书证物证是指能够证明案件真实情况的一切物品
和物质痕迹。刑事诉讼中,可以作为物证的有: (1)犯罪使用
的工具;(2)犯罪遗留下来的痕迹;(3)犯罪行为侵犯的客体
物;(4)其他可以用来发现犯罪和查获犯罪人的物品,如犯罪分
子在现场丢下的酒瓶、烟头等。书证是指其记载的内容能
够证明案件真实情况的书面材料。例如,能够说明案件事实的信
件;有关案件情况的各种文件等。物证、书证都是能够反
映案件真实情况的客观物质的东西。它们对于揭露、证实犯罪,
查获犯罪人,以及查证核实证人证言等其他各种证据,都有重要
的意义。但是也需要指出,物证 、书证也可能有伪造的,所以对
物证、书证必须进行审查判断,以确定其可靠性和证明力。 
(二)证人证言证人证言是指了解案情的人就自己所知道
的情况向司法机关所作的陈述。刑事诉讼法第四十八条 规定:“
凡是知道案件情况的人,都有作证的义务。”“生理上、精神上
有缺陷或者年幼,不能辨别是非、不能正确表达的人,不能作证
人。”这条规定说明:任何公民,只要他直接 或间接知道案件的
情况,不管他的家庭出身、政治态度、职业状况、社会地位和文
化程度如 何,都可以作证人,都有作证的义务,而没有拒绝作证
的权利。即使是生理上、精神上有缺 陷或者年幼,但如能辨别是
非并能正确表达的,仍能作证人。由于只有了解案情的人才能作
证,因此,证人只能是特定的人,不能由别人代替,也不能由司
法机关随意指定。证人证言对迅速查明案情,正确处理案
件起着重要的作用。但证人证言也不都是可靠的。证言的真实性
,既受证人感受客观事物条件的影响,又与证人的感受力、记忆
力、表达力密切相关,因此,必须经过查证,判明真伪。刑事诉
讼法第四十七条规定:“证人证言必须在法 庭上 经过公诉人、
被害人和被告人、辩护人双方讯问、质证,听取各方证人的证言
并且经过查实 以后,才能作为定案的根据。”如果在与案件有重
要关系的情节上有意作伪证,意图陷害他 人或者隐匿罪证的,就
构成伪证罪,应当负刑事责任。(三)被害人陈述被
害人陈述是指被害人就案件事实情况向司法机关所作的叙述。由
于被害人是犯罪行为的直接受害者,一般说来,他对犯罪的时间
、地点、手段、受害经过、甚至犯罪分子的特征等,知道得比较
清楚,能够提供具体、详尽的案件情况。因此,被害人陈述对于
查明案件有着重 要的作用。但是也要考虑到,被害人同案件有直
接的利害关系。在诉讼实践中,有的被害人 由于情绪激动,容易
夸大事实;有的因存在某种顾虑,不愿讲出被害的真实情况;甚
至个别 有故意捏造事实,进行诬告陷害的情况。这就要求司法人
员既要十分重视被害人的陈述,又 要根据其特点进行认真的查证
核实。(四)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解犯罪嫌
疑人、被告人供述和辩解,是指犯罪嫌疑人、被告人就案件事实
向司法机关所作的陈述,也就是通常所说的犯罪嫌疑人、被告人
的口供。犯罪嫌疑人、被告人供述,就是犯罪嫌疑人、被告人承
认自己犯罪,并且说明犯罪的具体过程和情节;犯罪嫌疑人、被
告人辩解, 就是犯罪嫌疑人、被告人不承认自己犯罪,或者虽然
承认犯罪,但说明自己罪轻或有减免情 况。犯罪嫌疑人、
被告人是最了解案件情况的人,他是否实施犯罪,怎样实施犯罪
,他 心中比任何人都清楚。所以对犯罪嫌疑人、被告人的供述和
辩解不能忽视。通过犯罪嫌疑人、被告人陈述,常常可以发现新
的情况和证据线索,从而有利于正确决定调查的范围,获取新的
证据 ,并有助于鉴别其他证据,最终查清案情。但是,由于犯罪
嫌疑人、被告人与案件的结局有 着直接的利害关系,他的供述就
存在着真实和虚假两种可能性:一方面,犯罪嫌疑人、被告 人在
法律与政策的教育感召下,或者在确凿证据面前感到无法抵赖,
可能供出犯罪的真实情 况;另方面,为了制造混乱,他也可能编
造情节,随意乱供,或者为了掩护同案犯,而把别 人的罪行承担
下来。他的辩解同样也有真假两种可能性。有时也可能真真假假
、真假混同。 因此,司法人员对犯罪嫌疑人、被告人的口供必须
持特别慎重的态度,既不能完全不信,又 不能盲目轻信,必须经
过反复查证核实,才能采用。(五)鉴定结论鉴定结
论是指受司法机关指派或聘请的鉴定人,运用专门知识和技术对
某一方面的专门问题进行鉴定以后所作的书面结论。鉴定
结论是依靠科学技术作出的,因此一般说来是可信的。它对于审
查其他证据材料有重要的作用。但是,要作出正确可靠的鉴定结
论也并非易事,它涉及多方面的因素,如所依据的材料,科学技
术发展水平,鉴定人本人的条件等等。所以,对鉴定结论也不能
盲目相信,应 当像对待其他证据材料一样,进行审查判断,而后
决定取舍。(六)勘验、检查笔录勘验、检查笔录是
指司法人员对与犯罪有关的场所、物品、尸体以及人身进行勘验
、检查时所作的记录。勘验,一般是指对死人、物品、痕迹等所
进行的调查研究工作,如勘验尸体、勘验现场、勘验物证等。检
查,则是指对活人(包括对犯罪嫌疑人、被害人的身体)所进行
的调查研究工作,借以确定其特征、伤害情况或生理状况。
勘验、检查笔录对于办案人员研究犯罪活动、确定侦查范围、
揭露犯罪事实以及核实其他证据,都有着十分重要的意义。但是
,由于受到某些客观条件和主观条件的影响,也可能发生差错。
因此,也必须经过审查核实之后,才能确定它的可靠程度和使用
价值。(七)视听资料视听资料是指以录音、录像、
电子计算机以及其他科技设备所储存的信息资料,证明案件事实
情况的一种证据。视听资料是借助于高科技设备作为信息载体的
,这种信息载体能够准确地记录、储存和反映有关案件的各种情
况,具有较强的客观性。同时,视听资料通过运用高 科技手段,
能够再现与案件有关的各种声音和图像,信息含量大,能给人以
全方位的直观感觉,这一点是其他证据无法比拟的。同时,视听
资料能够反映案件事实情况在一定时间范围持续的声响和形象,
再现案件事实情况发生的动态过程,这也是其他证据所不具备 的
。总之 ,由于视听资料具有较强的客观性、直观性、动态性和连
续性等特点,因此,它对于司法机关准确查明案情,查获犯罪人
,正确地审查判断其他证据等,都具有重要意义。但是,也
必须看到,视听资料也有可能是伪造的、被篡改的。比如,录音
带、录像带可以通过模仿、消磁、剪接、叠影等手段对内容加以
伪造或改变;电子计算机可以改变程序设计,变换输入、输出的
数据。因此,视听资料作为证据运用之前,也必须同其他证据一
样,认真 地对之进行审查判断。除了审查其来源和形成过程外,
特别还要借助现代高科技手段加以 别,比如,通过音素分辨仪鉴
别录音带中的声响是否模仿、伪造的,通过分辨仪勘测录像带 中
的图像是否剪辑、拼凑的,如此等等。只有通过严格审查,确认
其为真实可靠的视听资料 之后,方能作为证据使用。以上
对我国刑事诉讼法规定的七种证据作了简要的分析。刑事诉讼法
第四十六条规定:“对一切案件的判处都要重证据,重调查研究
,不轻信口供。只有被告人供述,没有其他证据的,不 能认定被
告人有罪和处以刑罚;没有被告人供述,证据充分确实的,可以
认定被告人有罪和 处以刑罚。”这是对我国长期司法实践经验的
深刻总结,也是对证据在刑事诉讼中的极重要意义的肯定。司法
人员必须严格遵守法律的规定,重证据,重调查研究,不主观臆
断,不搞 逼供信,才能弄清案件的事实真相,作出正确的处理,
实现司法公正,维护国家和人民的利 益。以上就是我个人
学习研究刑法、刑事诉讼法基本内容以后所作的几点提炼,汇报
给人大常委同志。不当之处,请批评指正。(作者为中国人民
大学教授)

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